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最高人民法院知識産權案件年度報告(2018)摘要
2019-04-26 10:55:00
最高人民法院知識産權案件年度報告(2018)摘要

 

2018年,最高人民法院緊緊圍繞服務創新驅動發展戰略,充分發揮知識産權司法保護主導作用,加大知識産權司法保護力度,創新完善知識産權訴訟制度,強化知識産權法院和法庭建設,加強知識産權審判隊伍建設,不斷提高知識産權審判質量效率,依法審結一大批具有重要影響的案件,為科技創新和文化繁榮營造了良好法治環境。

 

最高人民法院知識産權庭2018年全年共新收各類知識産權案件1562件。在新收案件中,按照案件審理程序劃分,共有二審案件24件,提審案件176件,申請再審案件1335件,請示案件26件,司法制裁案件1件。按照案件所涉客體類型劃分,共有專利案件684件商标案件711件著作權案件50件壟斷案件1件不正當競争案件36件植物新品種案件15件知識産權合同案35件,其他案件30件(主要涉及知識産權審判管理事務)。按照案件性質劃分,共有行政案件641件,其中專利行政案件120件商标行政案件507件,其他行政案件14件;民事案件913件;刑事請示案件7件司法制裁案件1件。

 

全年共審結各類知識産權案件1447件,其中,二審案件21件,提審案件154件,申請再審案件1243件,請示案件28件,司法制裁案件1件。在審結的1243件申請再審案件中,裁定駁回再審申請976件,裁定提審190件,裁定指令或者指定再審52件,裁定撤訴18件,以其他方式處理7件。

  

最高人民法院2018年審理的知識産權和競争案件的基本特點是:

全年新收民事、行政和刑事案件數量達到1562件,同比增長74.1%,其中專利和商标案件增長幅度較大,分别同比增長103.6%80%,預計2019年案件數量将繼續保持較快增長;

 

與專利和商标有關的知識産權案件仍在全部受理案件中占有最大比重,分别占比43.8%45.5%;專利民事案件中權利要求解釋标準進一步明确,涉及标準必要專利的新類型案件不斷增多,賠償數額的确定仍是焦點和難點;

 

專利行政案件中創造性判斷依舊是核心問題,司法對行政執法行為的審查和監督職能進一步強化;商标民事案件中再審比率較高,對主體适格、假冒商品辨别、懲罰性賠償等問題明确了相關标準;

 

商标近似和商品類似的判斷仍然是商标行政案件中的主要焦點問題之一,此外,因權利障礙消失導緻的提審案件數量仍然較多;著作權案件總體占比較小,涉及獨創性、權利歸屬、重複授權、涉著作權集體管理等法律問題;不正當競争案件中,商标秘密案件數量不多,但涉及到标書的秘密性、競業禁止協議的審查、秘密點對産品的貢獻等問題,審理難度較大;

 

壟斷案件數量較少,當事人訴訟能力尚待提高,互聯網環境下新商業模式和技術模式不斷湧現,為反壟斷司法審判工作提出新的挑戰;侵權主體和侵權性質的認定仍然是植物新品種案件審理中的難點,繁殖品種的差異與行為性質之間的關系值得司法實踐進一步研究與關注;

 

技術合同案件中,雙方履約行為的判斷通常包含對複雜技術問題的認定,對有關專業問題的事實查明方式尚待規範;知識産權刑事審判工作及“三合一”審判機制改革工作穩步推進。

  

本年度報告從最高人民法院2018年審結的知識産權和競争案件中精選了28件典型案件。我們從中歸納出37個具有一定指導意義的法律适用問題,反映了最高人民法院在知識産權和競争領域處理新型、疑難、複雜案件的審理思路和裁判方法,現予公布。

 

 
 
 

一、專利案件審判

(一)專利民事案件審判

  

1.功能性特征除外情形的認定

在再審申請人深圳市華澤興業科技有限公司與被申請人廣州同明太陽能科技有限公司侵害實用新型專利權糾紛案【(2018)最高法民申1018号】中,最高人民法院指出,對于包含有特定功能、效果的技術特征,本領域普通技術人員僅通過閱讀權利要求即可直接、明确地确定實現該功能或者效果的具體實施方式的,該技術特征不屬于“功能性特征”。

  

2.同時使用結構與功能限定的技術特征不屬于功能性特征

在再審申請人臨海市利農機械廠與被申請人陸傑,二審被上訴人吳茂法、李成任、張天海侵害實用新型專利權糾紛案(以下簡稱“蔬菜水果分選裝置”專利侵權糾紛案)【(2017)最高法民申1804号】中,最高人民法院指出,如果技術特征中除了功能或者效果的限定之外,同時也限定了與該功能或者效果對應的結構特征,并且本領域技術人員僅通過閱讀權利要求書,即可直接、明确地确定該結構特征的具體實現方式,并且該具體實現方式可以實現該功能或者效果的,則這種同時使用“結構”與“功能或者效果”限定的技術特征并不屬于“功能性特征”。

  

3.普通技術特征等同與功能性特征等同的區别

在前述“蔬菜水果分選裝置”專利侵權糾紛案中,最高人民法院指出,《最高人民法院關于審理專利糾紛案件适用法律問題的若幹規定》第十七條規定的“等同特征”與《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若幹問題的解釋(二)》第八條第二款規定的“相應技術特征與功能性特征……等同”的認定在适用對象、對比基礎以及認定标準方面存在重要區别,不可混淆。

  

4.共同侵權的判斷标準

在再審申請人SMC株式會社與被申請人樂清市中氣氣動科技有限公司、倪天才侵害發明專利權糾紛案(以下簡稱“電磁閥”專利侵權糾紛案)【(2018)最高法民再199号】中,最高人民法院指出,共同侵權應該具備以下要件:加害主體為兩人或者兩人以上;各加害人主觀上具有共同意思;各加害人彼此的行為之間客觀上存在相互利用、配合或者支持;各加害人行為造成的損害後果在其共同意思的範圍内。

  

5.專利法意義上幫助侵權的認定  

在前述“電磁閥”專利侵權糾紛案中,最高人民法院指出,專利法意義上的幫助侵權行為并非泛指任何形式的幫助行為,而是特指未經專利權人許可,為生産經營目的将侵權專用品提供給他人以實施侵犯專利權的行為。

  

6.納入标準的藥品專利的許可使用是否适用“公平、合理、無歧視”原則

在再審申請人齊魯制藥有限公司與被申請人北京四環制藥有限公司侵害專利權糾紛案【(2017)最高法民申4107号】中,最高人民法院指出,涉及藥品管理和注冊的現行法律、行政法規沒有要求藥品專利權人在配合制定國家強制性藥品标準時對藥品專利的許可使用作出“公平、合理、無歧視”承諾。本案也沒有證據證明涉案藥品專利權人在與涉案專利有關的國家藥品标準的制訂過程中,針對涉案專利的許可使用作出過“公平、合理、無歧視”承諾,因此,涉案藥品專利的許可使用不适用“公平、合理、無歧視”原則。

  

7.适用禁止反悔原則的舉證責任分擔

在再審申請人浙江福瑞德化工有限公司與被申請人天津聯力化工有限公司侵害發明專利權糾紛案【(2018)最高法民再387号】中,最高人民法院指出,修改後的權利要求增加了技術特征,被訴侵權人主張适用禁止反悔原則的,應舉證證明權利人“限縮性修改”的具體情形,以及是否因此導緻放棄了被訴侵權技術方案。而權利人主張其修改或者陳述“未導緻技術方案的放棄”,不适用禁止反悔原則的,則應由權利人就“限縮性修改被明确否定”承擔舉證責任。

  

8.專利權人應承擔方法專利中“新産品”的舉證責任

在再審申請人義烏市貝格塑料制品有限公司、張海龍與被申請人上海艾爾貝包裝科技發展有限公司、一審被告杭州阿裡巴巴廣告有限公司侵害發明專利權糾紛案【(2018)最高法民申4149号】中,最高人民法院指出,專利權人主張适用新産品制造方法專利舉證責任倒置時,應當對方法專利直接獲得的産品為新産品承擔舉證責任。

  

9.專利侵權損害賠償的計算方法

在再審申請人無錫國威陶瓷電器有限公司、蔣國屏與被申請人常熟市林芝電熱器件有限公司、蘇甯易購集團股份有限公司侵害實用新型專利權糾紛案【(2018)最高法民再111号】中,最高人民法院指出,根據當事人的訴訟請求和案件事實,選擇以侵權人因侵權獲得的利益計算專利侵權損害賠償數額時,對于多部件或者多專利的被訴侵權産品,原則上不宜簡單采用侵權産品銷售總金額乘以侵權産品利潤率的方式計算侵權獲利,而需要考慮涉案專利對于侵權産品利潤的貢獻度,以“侵權産品銷售總金額×利潤率×專利技術對産品價值的貢獻度”的方法進行計算。對于專利技術對産品價值的貢獻度,可以結合涉案專利對産品的重要性等因素酌定。在侵權行為可分的情況下,計算侵權損害賠償時,如果既存在可以較為精确計算權利人損失或者侵權人獲益的部分,又存在難以計算權利人損失或者侵權人獲益的部分,可以對前者适用以權利人損失或者侵權人獲益計算賠償,對後者适用法定賠償,以兩者之和确定損害賠償數額。

 

 

10.同一産品侵害不同專利客體,賠償數額應當分别計算

在再審申請人山東金鑼新福昌鋁業有限公司與被申請人山東鼎鋒門業有限公司侵害實用新型專利權糾紛案【(2018)最高法民申4148号】中,最高人民法院指出,專利權人以實用新型專利和外觀設計專利對同一被訴侵權産品提起侵權訴訟,屬于兩種不同性質的侵權行為,人民法院分别确定損害賠償數額,并不屬于重複計算。

  

11.簡要說明和使用狀态參考圖對外觀設計保護範圍的影響

在再審申請人北京華捷盛機電設備有限公司與被申請人鼎盛門控科技有限公司侵害外觀設計專利權糾紛案(以下簡稱“電動收縮門”外觀設計專利侵權案)【(2018)最高法民再8号】中,最高人民法院指出,外觀設計的簡要說明對于外觀設計專利權的保護範圍具有解釋作用。在不考慮使用狀态參考圖對外觀設計專利權保護範圍的影響,會與外觀設計的簡要說明發生明顯抵觸的情況下,人民法院在确定外觀設計專利權的保護範圍時應當考慮使用狀态參考圖。

  

12.依據部分視圖推定被訴侵權産品設計特征的條件

在前述“電動收縮門”外觀設計專利侵權案中,最高人民法院指出,專利權人未能提供被訴侵權産品實物,但權利人提供的證據能夠證明被訴侵權産品的部分視圖的,在無相反證據的情況下,人民法院可以基于該類産品的特點,合理推定被訴侵權産品其他視圖中的設計特征。

 

 

(二)專利行政案件審判

  

13.權利要求解釋要考慮專利的發明目的

在再審申請人青島美嘉隆包裝機械有限公司與被申請人青島市知識産權局、一審第三人王承君專利侵權行政處理糾紛案【(2018)最高法行申1545号】中,最高人民法院指出,權利要求的解釋要考慮說明書中有關本專利發明目的的說明,即便權利要求中對某一特征沒有進行明确限定,但被訴侵權技術方案明顯采用了與實現本專利發明目的不同的技術手段的,不應認定構成侵權。

  

14.未對實際所要解決的技術問題作出認定并不必然影響創造性的判斷

在再審申請人埃意(廊坊)電子工程有限公司與被申請人王賀、姚鵬、國家知識産權局專利複審委員會實用新型專利無效行政糾紛案(以下簡稱“安全帶提醒傳感器”專利無效行政糾紛案)【(2018)最高法行再33号】中,最高人民法院指出,在正确認定區别技術特征的基礎上,即使被訴決定或一審法院對涉案專利實際解決的技術問題未作認定,或者認定錯誤,亦不必然影響二審法院對權利要求是否具有創造性作出正确的認定。

  

15.創造性判斷中技術啟示的認定

在前述“安全帶提醒傳感器”專利無效行政糾紛案中,最高人民法院指出,對區别技術特征在權利要求技術方案中的作用、功能、技術效果作出認定的基礎上,如果現有技術整體上給出了将區别技術特征應用于權利要求技術方案的技術啟示,并且本領域技術人員能夠認識到此種應用可實現相同或者實質相同的作用、功能、技術效果的,則可以據此認定現有技術整體上給出了技術啟示。

  

16.同一權利要求中并列技術方案的創造性應當分别評判

在再審申請人施特裡克斯有限公司與國家知識産權局專利複審委員會發明專利申請駁回複審行政糾紛案(以下簡稱“加熱器”發明專利駁回複審案)【(2018)最高法行再131号】中,最高人民法院指出,對于同一項權利要求中以“或者”等方式限定的多個并列的技術方案,如果其保護範圍相互獨立,則應當對其與最接近的現有技術的區别技術特征、實際解決的技術問題以及創造性分别作出認定。

 

 

17.區别技術特征能夠實現的功能和技術效果的認定

在前述“加熱器”發明專利駁回複審案中,最高人民法院指出,在認定權利要求的創造性時,區别技術特征的功能和技術效果是認定該權利要求實際解決的技術問題的根本依據。在認定其功能和技術效果時,應注意權利要求限定的技術方案是否與說明書中記載的具有特定功能、技術效果的技術方案具有對應性。如果二者存在實質性差異,則需要根據權利要求限定的技術方案的具體情形,相應确定區别技術特征能夠實現的功能、技術效果。

  

18.創造性判斷應當考慮區别技術特征的全部功能和技術效果

在前述“加熱器”發明專利駁回複審案中,最高人民法院指出,如果說明書中明确記載了區别技術特征同時具有多個方面的功能和技術效果,那麼在确定權利要求限定的技術方案實際解決的技術問題,以及其他對比文件是否公開該區别技術特征,現有技術整體上是否給出技術啟示時,應當綜合考慮該區别技術特征實際具有的所有功能和技術效果。

 

 
 
 

二、商标案件審判

(一)商标民事案件審判

  

19.商标使用是否超出核定商品範圍的認定

在再審申請人愛國者數碼科技有限公司、愛國者電子科技有限公司與被申請人深圳市飛象未來科技有限公司、北京隆通科技有限公司侵害商标權糾紛案【(2018)最高法民申3270号】中,最高人民法院指出,《類似商品和服務區分表》無法窮盡現實生活中的所有商品和服務類型,人民法院在判斷商标使用是否超出核定商品範圍時,應當考慮市場環境下商品類型的客觀變化情況。

  

20.惡意取得并行使商标權的行為不受法律保護

在再審申請人優衣庫商貿有限公司與被申請人廣州市指南針會展服務有限公司、廣州中唯企業管理咨詢服務有限公司,一審被告優衣庫商貿有限公司上海月星環球港店侵害商标權糾紛案【(2018)最高法民再396号】中,最高人民法院指出,誠實信用原則是一切市場活動參與者均應遵循的基本準則。對違反誠實信用原則,惡意注冊商标,并借用司法資源以商标權謀取不正當利益的行為,依法不予保護。

 

(二)商标行政案件審判

  

21.商标國際申請進入中國國家階段的審查程序與法律适用标準

在克裡斯蒂昂迪奧爾香料公司與被申請人國家工商行政管理總局商标評審委員會商标申請駁回複審行政糾紛案【(2018)最高法行再26号】中,最高人民法院指出,商标國際注冊申請人已經根據馬德裡協定及其議定書的規定,完成了申請商标的國際注冊程序,以及商标法實施條例第十三條規定的聲明與說明義務,應當屬于申請手續基本齊備的情形。在申請材料僅欠缺商标法實施條例規定的部分視圖等形式要件的情況下,商标行政機關應當秉承積極履行國際公約義務的精神,給予申請人合理的補正機會。

  

22.境外共存協議不影響商标近似性的判斷

在再審申請人拉科斯特股份有限公司與被申請人卡帝樂鳄魚私人有限公司、國家工商行政管理總局商标評審委員會商标争議行政糾紛案(以下簡稱“鳄魚”商标行政糾紛案)【(2018)最高法行再134号】中,最高人民法院指出,争議商标是否應予注冊,應當根據商标法及其司法解釋的規定進行判斷,境外共存協議不影響商标近似性的判斷。

  

23.在後商标的知名度原則上不影響商标近似性的判斷

在再審申請人六福集團有限公司與被申請人深圳市禧六福珠寶有限公司、國家工商行政管理總局商标評審委員會商标争議行政糾紛案【(2018)最高法行再100号】中,最高人民法院指出,商标近似性的判斷,原則上不需要考慮在後申請争議商标的知名度。

  

24.類似商品的判斷應考慮市場交易情況的客觀變化

在再審申請人安迪士公司與被申請人國家工商行政管理總局商标評審委員會、原審第三人甯波市北侖博發美發用品用具有限公司商标異議複審行政糾紛案【(2018)最高法行再22号】中,最高人民法院指出,随着社會經濟發展,市場交易狀況不斷發生變化,商品的類似關系也會相應發生變化。人民法院審查判斷相關商品是否類似,應考慮市場交易的客觀變化。

  

25.以不正當手段搶先注冊他人在先使用并有一定影響商标的判斷标準

在前述“鳄魚”商标行政糾紛案中,最高人民法院指出,争議商标的申請注冊構成以不正當手段搶先注冊他人在先使用并有一定影響的商标,需要同時滿足下列要件:在先使用商标具有一定影響;争議商标構成以不正當手段搶先注冊,即争議商标申請人具有主觀惡意,其明知或者應知在先使用并有一定影響的商标而予以搶注,但其舉證證明沒有利用在先使用商标商譽的除外;對在先使用并有一定影響的商标的保護限于相同或者類似商品或者服務。

  

26.使用行為的合法性影響商标知名度的判斷

在再審申請人廣州市希力電子科技有限公司、濟南千貝信息科技有限公司與被申請人上海波克城市網絡科技股份有限公司、二審被上訴人國家工商行政管理總局商标評審委員會商标異議複審行政糾紛案【(2016)最高法行再96号】中,最高人民法院指出,商标雖然具有在先使用行為,但違反行業監管制度、行政審批要求,上述情形對于判斷在先使用行為是否産生了“一定影響”,具有消極作用。

  

27.損害他人在先著作權的認定标準

在再審申請人帝斯曼知識産權資産有限公司與被申請人國家工商行政管理總局商标評審委員會、第三人樓躍斌、樓躍群、樓照法、賴俊哲商标異議複審行政糾紛案【(2017)最高法行再76号】中,最高人民法院指出,判斷申請商标注冊是否損害他人的在先著作權,應當依照著作權法的相關規定,對所主張的客體是否構成作品、在先權利人是否為著作權人或者利害關系人,以及訴争商标是否構成對在先著作權的侵害等進行審查判斷。

 

 
 
 

三、著作權案件審判

28.古籍點校成果是否受到著作權法的保護

在再審申請人葛懷聖與被申請人李子成侵害著作權糾紛案【(2016)最高法民再175号】中,最高人民法院指出,古籍點校屬于智力勞動成果,如果不同的點校者是根據自己對古籍原本的理解進行點校,往往會産生不同的點校結果,其點校行為可視為一種特殊的具有獨創性思維的表達,這種情況下的點校本構成著作權法意義上的作品。

  

29.實用藝術品獲得著作權法保護的内容和條件

在再審申請人北京中融恒盛木業有限公司與被申請人左尚明舍家居用品(上海)有限公司,一審被告、二審被上訴人南京夢陽家具銷售中心侵害著作權糾紛案【(2018)最高法民申6061号】中,最高人民法院指出,實用藝術品本身既具有實用性,又具有藝術性。實用功能屬于思想範疇不應受著作權法保護,作為實用藝術作品受到保護的僅僅在于其藝術性,即保護實用藝術作品上具有獨創性的藝術造型或藝術圖案。作為美術作品受著作權法保護的實用藝術作品,除同時滿足關于作品的一般構成要件及美術作品的特殊構成條件外,還應滿足實用性與藝術性可以相互分離的條件。

 

 
 
 

四、不正當競争案件審判

30.投标文件中的标底降幅屬于商業秘密

在再審申請人克拉瑪依金駝運輸服務有限公司與被申請人克拉瑪依市凱隆油田技術服務有限公司、譚勇不正當競争糾紛案【(2018)最高法民再389号】中,最高人民法院指出,投标文件中的标底降幅屬于商業秘密中的經營信息,由于标書的天然秘密屬性,标書所有人對标書進行封存即可視為其采取了相應保密措施。

 

 
 
 

五、植物新品種案件審判

31.侵害植物新品種權的“生産”“繁殖”行為的認定

在再審申請人河北省高速公路衡大管理處與被申請人河北法潤林業科技有限責任公司侵害植物新品種權糾紛案【(2018)最高法民再247号】中,最高人民法院指出,對于無性繁殖品種,在無扡插、嫁接等擴繁行為的情況下,對該品種的使用不屬于種子法第二十八條規定的“生産”“繁殖”行為,未侵害他人的植物新品種權。

 

 
 
 

六、壟斷案件審判

32.相關市場界定的目的與方法

在再審申請人徐書青與被申請人深圳市騰訊計算機系統有限公司、騰訊科技(深圳)有限公司濫用市場支配地位糾紛案(以下簡稱“互聯網表情包”濫用市場支配地位糾紛案)【(2017)最高法民申4955号】中,最高人民法院指出,相關市場界定的目的,是确定被訴經營者與其他經營者之間進行競争的市場範圍及其面對的競争約束。該市場範圍由各個競争者提供的服務之間的緊密替代關系所決定,往往不限于某種具體的服務。相關服務市場的界定,原則上應從受到被訴壟斷行為直接影響的範圍較小的服務出發,運用假定壟斷者測試的方法進行分析。一般主要從需求者角度進行需求替代分析;在某些情況下,如果供給替代對被訴經營者産生的競争約束不亞于需求替代時,在确定相關服務範圍時還應該考慮供給替代。

  

33.拒絕交易的濫用市場支配地位行為的認定

在前述“互聯網表情包”濫用市場支配地位糾紛案中,最高人民法院指出,判斷被訴壟斷行為是否屬于反壟斷法所禁止的拒絕交易行為,除首先需要分析被訴壟斷行為人是否在相關市場上具有支配地位外,還可以綜合分析如下因素:壟斷行為人是否在适當的市場交易條件下能夠進行交易卻仍然拒絕交易;拒絕交易是否實質性地限制或者排除了相關市場的競争并損害了消費者利益;拒絕交易缺乏合理理由。平台經營者為合理規制平台使用者的行為、防止個别使用者的對平台整體具有負外部性的不當行為發生和蔓延、提升平台經營者的利益和平台用戶的長遠利益的需要,根據适當的平台管理和懲戒規則采取的拒絕交易措施,應認為具有正當理由。

 

 
 
 

 七、關于知識産權訴訟程序與證據

34.管轄權異議案件審查的法律标準

在上訴人蘋果電子産品商貿(北京)有限公司、蘋果電腦貿易(上海)有限公司、蘋果貿易(上海)有限公司與被上訴人高通股份有限公司侵害發明專利權糾紛管轄權異議案【(2018)最高法民轄終77号】中,最高人民法院指出,在管轄權異議案件中,原則上隻需審理與建立案件管轄連接點相關的事實。如果與建立管轄連接點相關的事實同時涉及案件實體争議内容的,隻需審查案件初步證據是否能夠證成一個可争辯的管轄連接點事實即可,一般不對案件實體争議内容作出明确認定。

  

35.網絡環境下銷售行為地的确定

在上訴人甯波奧克斯空調有限公司與被上訴人珠海格力電器股份有限公司、一審被告廣州晶東貿易有限公司侵害實用新型專利權糾紛管轄權異議案(以下簡稱“奧克斯空調”專利侵權糾紛管轄權異議案)【(2018)最高法民轄終93号】中,最高人民法院指出,在網絡環境下,知識産權侵權案件中的銷售行為地原則上包括不以網絡購買者的意志為轉移的網絡銷售商主要經營地、被訴侵權産品儲藏地、發貨地或者查封扣押地等,但網絡購買方可以随意選擇的網絡購物收貨地通常不宜作為網絡銷售行為地。

  

36.能否以銷售者和制作者為共同被告在侵權産品銷售地法院起訴

在前述“奧克斯空調”專利侵權糾紛管轄權異議案中,最高人民法院指出,在專利侵權案件中,如果專利權人将被訴侵權産品的制造商和銷售商作為共同被告提起訴訟,基于訴訟标的的同一性以及防止判決沖突、保護當事人利益等政策原因,該訴訟構成一種特殊的必要共同訴訟。

  

37.生效行政判決對于專利權效力的認定應當作為侵權案件的審理依據

在再審申請人山東衆合成源電力設備有限公司、華電萊州發電有限公司與被申請人深圳市博衆節能工程技術有限公司侵害實用新型專利權糾紛案【(2018)最高法民申4543号】中,最高人民法院指出,涉案專利已被生效行政判決認定應當被宣告無效,人民法院可以據此在民事訴訟中對是否構成專利侵權作出認定,而無需等待專利複審委員會作出新的決定。

 

來源:人民法院報

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